Написать рефераты, курсовые и дипломы самостоятельно.  Антиплагиат.
Студенточка.ru: на главную страницу. Написать самостоятельно рефераты, курсовые, дипломы  в кратчайшие сроки
Рефераты, курсовые, дипломные работы студентов: научиться писать  самостоятельно.
Контакты Образцы работ Бесплатные материалы
Консультации Специальности Банк рефератов
Карта сайта Статьи Подбор литературы
Научим писать рефераты, курсовые и дипломы.


Воспользуйтесь формой поиска по сайту, чтобы найти реферат, курсовую или дипломную работу по вашей теме.

Поиск материалов

Понятие наследования

Гражданское право

Понятие наследования

ГК РСФСР 1964 г. не давал легального определения наследования. В юридической литературе и в правоприменительной практике сложилось однозначное толкование понятии "наследование" как правопреемство наследников в отношении имущества умершего собственника (наследодателя) (Cepeбровский В И. Избранные труды (Очерки советского наследственного права). - М.: Статут. 1997.). Более широкое определение права наследования давалось Д. И. Мейером и включало законодательное определение судьбы юридических отношений, переживающих его субъекта и установление лица, которое вправе вступить в эти отношения (Мейер Д.И. Русское гражданское право. - М.: Статут, 1997). Ясно, что здесь объединяется правопреемство наследников в отношении как имущества наследодателя, так и принадлежавших ему на момент смерти нрав, а также принятых им на себя и оставшихся неисполненными обязательств. В то же время, Серебровский намерено исключает из состава наследства обязанности (долги, пассив) наследодателя, указывая, что "долги являются... только "обременением" наследства, но не ее составной частью (См. Cepeбровский В И. Указ. соч. С. 56). В 3 часть ГК введена ст. 1110, непосредственно определяющая, что наследование имущества умершего (наследства, наследственного имущества) является универсальным правопреемством, предполагающим переход этого имущества к другим лицам в неизменном виде как единого целого и в один и тот же момент, если иное не предусмотрено положениями Гражданского кодекса РФ. Таким образом, законодатель нормативно закрепляет теоретические положения гражданского права, не нашедшие ранее отражения в ГК РСФСР. В гражданском праве, как, впрочем, и в теории права, различают два вида правопреемства: специальное (сингулярное) и общее (универсальное). При сингулярном правопреемстве правопреемник уступает место праводателя в одном или нескольких правоотношениях, при универсальном правопреемстве - во всех правоотношениях, а потому рассматривается как продолжение юридической личности праводателя. При правопреемстве, независимо от того, идет ли речь о сингулярном или универсальном правопреемстве, имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей право предшественника (праводателя). Наследование принято относить к случаям универсального правопреемства (См. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М. 1998), которое характеризуется тем, что наследство переходит к другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, которое причитается данному лицу, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось, причем этому акту придается обратная сила, т.е. наследство считается принадлежащим лицам, которое его приняли, уже с момента открытия наследства. Нередко грань между универсальным и сингулярным правопреемством достаточно тонка. Если наследнику завещана вещь с лежащими на ней обременениями, то нередко права и обязанности наследника не выходят за пределы правоотношений, связанных с этой вещью. А в этом случае правопреемство, хотя и имеет место, ближе к сингулярному, чем к универсальному. Осуществление прав и исполнение обязанностей, связанных с открытием наследства, может и не иметь отношения к правопреемству. Так, правопреемства нет, когда речь идет о возмещении за счет наследства расходов на достойные похороны наследодателя.

Состав наследства

Согласно ст. 1112 части 3 ГК в состав наследства (наследственного имущества) входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, а также имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследственного имущества согласно части второй данной статьи:

* права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина;

* личные неимущественные права и другие нематериальные блага;

* права и обязанности, переход которых по наследству не допускается Гражданским кодексом и другими законами РФ.

В состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их по наследству не приходится. При таких обстоятельствах права и обязанности не переходят от наследодателя к наследнику, а возникают у наследника по иным основаниям. Но для этого, помимо смерти наследодателя, необходимо наличие и других предусмотренных законом юридических фактов. Так, в случае смерти застрахованного лица, если в договоре личного страхования не указан иной выгодоприобретатель, страховая сумма выплачивается наследникам застрахованного лица. Однако наследственного преемства здесь не происходит, поскольку право на получение страховой суммы возникает лишь в результате смерти наследодателя. Таким образом, наследник приобретает право, которое самому наследодателю не принадлежало. То же имеет место и тогда, когда в качестве выгодоприобретателя в страховом полисе указан наследник. В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами. Так, не переходит по наследству право авторства. В то же время авторство наследодателя продолжает существовать и после его смерти в качестве социально значимого и охраняемого законом юридического факта. К наследникам не переходит принятая на себя наследодателем обязанность написать роман или пьесу по договору литературного или сценического заказа, хотя бы наследодатель и получил по этому договору аванс. Не переходит потому, что она неразрывно связана с личностью наследодателя (Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 09.07.93). Подлежавшие выплате наследодателю, но не полученные им при жизни денежные суммы, предназначенные в качестве средств к существованию, выплачиваются проживавшим совместно с ним членам его семьи, а также нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали ли они совместно с умершим или нет. Круг этих лиц может и не совпадать с наследниками наследодателя, которые призываются к наследованию. И только если таковых лиц нет либо они не воспользуются своим правом на получение указанных сумм, они включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях (ст. 1183 ГК). В момент смерти наследодателя он перестает быть субъектом права, его правоспособность и дееспособность как неотрывные от личности социально-правовые качества прекращаются. Ни правоспособность, ни дееспособность умершего унаследовать нельзя. Иначе обстоит дело с принадлежавшими ему субъективными правами и обязанностями (правом собственности, правами и обязанностями в обязательствах, в области интеллектуальной собственности и т.д.). Они-то и переходят по наследству. В то же время по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности как таковые, но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективному праву. Например, гражданин, занимающий жилое помещение в государственном или муниципальном фонде по договору социального найма, может его приватизировать. Собственником помещения он становится в тот момент, когда договор о приватизации жилья зарегистрирован в установленном законом порядке. В жизни нередки случаи, когда гражданин не успел приватизировать свое жилье. Могут ли завершить этот процесс его наследники? Поначалу практика склонялась к тому, что поскольку наследодатель собственником жилья стать не успел, наследники заступить его место в начавшемся процессе приватизации не могут. Постепенно, однако, чаша весов склонилась в пользу признания за наследниками права в порядке наследственного преемства завершить начатый наследодателем процесс приватизации и стать собственниками жилья. Эта позиция закреплена в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. (См. п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 "О некоторых вопросах применения судами Закона РФ "О приватизации жилищного фонда РФ") "О некоторых вопросах применения судами Закона РФ "О приватизации жилищного фонда РФ": если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора местной администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано". Если наследодатель никаких действий, направленных на приватизацию жилого помещения, не предпринимал и его настигла смерть, то право на приватизацию, которое было у наследодателя при жизни, не вышло за пределы его правоспособности, а потому не могло перейти к другим лицам в порядке правопреемства, в том числе и наследственного. Если же наследодатель при жизни успел выразить свою волю на приватизацию жилого помещения (например, подал соответствующие документы), но смерть помешала ему довести дело до конца, то право на приватизацию уже перешло в стадию реализации, остановившись на пути к субъективному праву, а потому может стать объектом наследственного преемства. Таким образом, в случаях, предусмотренных законом, в состав наследства входят не только права и обязанности, но также правовые образования, занимающие промежуточное положение между правоспособностью и субъективным правом (обязанностью). Каково правовое положение наследства с момента открытия наследства до принятия его наследниками? Это наследство еще со времен римского права принято называть лежачим. Принадлежит ли оно кому-то в этот промежуток времени, и если принадлежит, то кому именно? Лежачее наследство не может принадлежать наследодателю, поскольку его нет в живых. Со смертью наследодателя прекратилась его правоспособность, которая выступает в качестве необходимой предпосылки правообладания. Нельзя быть носителем субъективных прав и обязанностей, не будучи правоспособным субъектом вообще. Нельзя также утверждать, что лежачее наследство принадлежит призванным к наследованию наследникам. В момент открытия наследства у них возникает лишь право на принятие наследства, но не право на наследство. Если бы право на наследство принадлежало призванным к наследованию наследникам уже с момента открытия наследства, то акту принятия наследства незачем, да и нельзя было бы придавать обратную силу. Поэтому не остается ничего другого, как признать, что с момента открытия наследства до принятия его наследниками наследство представляет собой совокупность бессубъектных прав и обязанностей. Однако такое состояние является кратковременным. Оно длится лишь до тех пор, пока наследство не будет принято наследниками либо не перейдет как выморочное в собственность Российской Федерации.

Основание наследования

Определение в ст. 1111 ч. 3 ГК только двух оснований наследования - по закону и по завещанию является более конкретным, чем в ст. 527 ГК РСФСР, нормативным закреплением теоретических положений наследственного права хотя в работах Мейера (См. Указ. соч. С. 59) можно встретить вывод о том, что и наследование по завещанию также является законным, следовательно, правомернее говорить о двух основаниях признания лица наследником (по закону или по завещанию), а Серебровский отмечал (Комментарий к части 3 Гражданского кодекса (под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого), М. Проспект, 2002), что действительным основанием призвания к наследованию является не непосредственно сам закон, а некоторые факты, предусмотренные законом:

1. смерть наследодателя;

2. родство наследника с наследодателем,

3. усыновление им наследника,

4. состояние наследника в браке с наследодателем

В части третьей ГК основания наследования не претерпели изменений, однако они поменялись местами. Если раньше на первом месте находилось наследование по закону и лишь на втором - наследование по завещанию (см. ст. 527 ГК 1964 г.), то ныне в соответствии с принципами дозволительной направленности и диспозитивности гражданско-правового регулирования, которые в наследственном праве получают развитие и конкретизацию в принципе свободы завещания, первое место занимает наследование по завещанию и второе - наследование по закону. Этот подход сказался и на построении раздела "Наследственное право" в целом. Раздел состоит из пяти глав. Вслед за главой "Общие положения" расположены главы "Наследование по завещанию", "Наследование по закону", "Приобретение наследства", "Наследование отдельных видов имущества". И здесь глава "Наследование по завещанию" опережает главу "Наследование по закону". В ГК 1964 г. раздел "Наследственное право" вообще не был разбит на главы, да и число статей, помещенных в этот раздел, было в два с лишним раза меньше (35 статей против нынешних 76). Все это позволило придать правовому регулированию отношений по наследованию большую стройность и логическую определенность. Согласно п. 1 ст. 1111 наследование осуществляется по завещанию и по закону. Это положение не следует понимать в том смысле, будто для наследования по завещанию необходим такой юридический факт, как наличие завещания, в то время как наследование по закону осуществляется непосредственно из закона. Для наследования, по каким бы основаниям оно ни осуществлялось, во всех случаях необходимо наступление такого юридического факта, как открытие наследства. Кроме того, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, чтобы оно относилось к той очереди наследников по закону, которая призывается к наследованию, и т.д. Таким образом, как для наследования по завещанию, так и для наследования по закону необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов, причем отсутствие хотя бы одного из них исключает призвание наследника к наследованию по крайней мере по тому основанию, по которому он был бы призван к наследованию, если бы весь этот набор был налицо. Статья 1111, не ограничилась закреплением положения, которое было в законодательстве и ранее (см. абз. 2 ст. 527 ГК 1964 г.; п. 1 ст. 153 Основ гражданского законодательства 1991 г.): наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, содержит дополнение к нему: "а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом". К иным случаям относятся такие, как признание завещания недействительным, признание наследника по завещанию не имеющим права наследовать, отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону, приращение наследственных долей и т.п. Таким образом, наследование по закону имеет место не только тогда, когда и поскольку оно не изменено завещанием, но и в иных, предусмотренных ГК, случаях. Следует также учитывать, что одно и то же лицо может быть призвано к наследованию как по завещанию, так и по закону. Например, наследодатель часть имущества завещал наследнику по закону, оставив остальное наследственное имущество вне завещательного распоряжения. Оставшаяся незавещанной часть имущества распределяется между наследниками по закону, в том числе и тем из них, который часть имущества получит и по завещанию.

Открытие наследства

В юридической литературе, теоретических основах гражданского права и правоприменительной практике сформировалось единообразное понимание юридического значения открытия наследства, которое является юридическим фактом, с которым теория права связывает возникновение наследственных правоотношений - определение круга субъектов (наследодателя и наследников), объекта правоотношений (наследственного имущества), совокупности прав и обязанностей участников правоотношений. Однако в ГК РСФСР не было нормы, определяющей понятие "открытие наследства": ст. 528 и 529 ГК РСФСР устанавливал лишь время и место наступления обстоятельств (юридических фактов) возникновения правоотношений. Поэтому важно включение в Гражданский кодекс статьи 1113, нормативно закрепляющей рассмотренные юридические факты: "Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление гражданина судом умершим влечет те же правовые последствия, что и смерть гражданина". Момент смерти фиксируется на основании медико-биологических данных, свидетельствующих о том, что изменения, которые произошли в организме человека, необратимы и позволяют констатировать факт смерти. Если жизнедеятельность организма поддерживается с помощью аппаратов искусственного дыхания, кровообращения и т.д., смерть еще не наступила. Лишь после того, как эти аппараты будут отключены и произойдет полное прекращение деятельности сердца, легких, почек и других органов, без которых жизнь человека немыслима, наступит смерть. Факт смерти, установленный на основании медико-биологических данных, удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органами ЗАГСа (См. инструкцию о констатации смерти человека на основании смерти мозга. Утверждена приказом Минздрава РФ от 20.12.2001 № 460). Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу соответствующего решения суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. Документами, которые подтверждают факт смерти наследодателя и могут быть приняты нотариусом в качестве доказательств, свидетельствующих о месте открытия наследства, могут являться:

* свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами ЗАГСа; В случае, если судом было вынесено решение об объявлении гражданина умершим, об установлении факта смерти либо факта регистрации смерти, на основании его органами загса также выдается свидетельство о смерти, которое и может принять нотариус. Если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а указан только месяц смерти, то днем смерти считается последний день этого месяца, а если в нем указан только год смерти - днем смерти и, соответственно, временем открытия наследства является 31 декабря указанного года;

* извещение (либо иной документ) о гибели наследодателя на войне, выданное командованием воинской части, администрацией, военным комиссариатом. Извещение о том, что наследодатель пропал без вести на войне может являться основанием для обращения в суд с заявлением об объявлении его умершим;

* справка о смерти наследодателя, выданная органами ЗАГСа на основании соответствующей копии актовой записи.

Какие-либо иные документы, косвенно подтверждающие время смерти наследодателя, не могут быть приняты нотариусом для возбуждения наследственного дела. Таким образом, смерть гражданина (наследодателя) нормативно признается единственным юридическим фактом (событием), с которым закон связывает возникновение наследственных правоотношений: это имеет практическое значение, так как отражает непосредственную связь между вышеуказанными положениями теории права и нормой закона, что и позволяет в дальнейшем последовательно раскрыть конструкцию наследственного правоотношения в целом. Поскольку открытие наследства вызывает собой инициирование оформления наследственных прав лиц, к которым в порядке универсального правопреемства переходит наследство умершего, то важное значение приобретают время (срок) и место открытия наследства. Так, в настоящее время со временем открытия наследства законодательство связывает:

* определение круга наследников, призываемых к наследству;

* состава наследственного имущества;

* начала исчисления сроков на принятие наследства или отказа от него наследниками;

* начала исчисления сроков на предъявление претензий кредиторами;

* момента возникновения права наследников на наследственное имущество;

* срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

* законодательства, которым следует руководствоваться (к наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом).

Время открытия наследства имеет значение также при определении размера госпошлины (тарифа) за выдачу свидетельства о праве на наследство. Согласно п. 45 Инструкции (См. п. 45 Инструкции Госналогслужбы РФ от 15 мая 1996 г. № 42 "По применению Закона Российской Федерации "О государственной пошлине") Госналогслужбы РФ от 15 мая 1996 г. за выдачу свидетельства о праве на наследство пошлина взимается со стоимости имущества, переходящего в порядке наследования на день открытия наследства. При этом п. 2 ст. 1114 определено, что "лица, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них". Если смерть граждан, которые могли бы наследовать после смерти друг друга, наступила одновременно (так называемые коммориенты, т.е. умирающие одновременно), наследство открывается после смерти каждого из них, нотариусом заводятся отдельные наследственные дела. При этом одновременной смертью считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных суток (с 00 часов до 24 часов). Разница во времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных суток, юридического значения не имеет. Напротив, если один из наследодателей умер хотя бы через час после первого, однако уже в следующие календарные сутки, он считается умершим позднее первого. Необходимо обратить внимание также на то, что к коммориентам нельзя относить лиц, смерть которых при исчислении времени в различных часовых поясах наступила в разные сутки. Допустим, что в самолете, потерпевшем катастрофу, оказались отец и сын. Смерть отца наступила мгновенно, а сын для оказания срочной медицинской помощи был вывезен в район другого часового пояса, где и наступила его смерть. При исчислении времени для района часового пояса, где наступила смерть отца, и района, где наступила смерть сына, если они умерли в разные сутки, их нельзя относить к коммориентам (См. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части 3 (под редакцией А.П. Сергеева), М. Проспект, 2002). Данное положение позволяет не допустить конкуренцию прав лиц, которые могут быть признаны наследниками наследодателя, и субъектов, которые являются наследниками кого-либо из указанных лиц, умершего одновременно с наследодателем. Это предупреждает инициирование судебных разбирательств по данному основанию между означенными наследниками и предоставляет непосредственно нотариусу возможность решить этот вопрос законным образом. С местом открытия наследства также связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям, а, кроме того, определение нотариуса (государственной нотариальной конторы), к которому необходимо наследникам (заинтересованным лицам) подавать заявление о принятии наследства и отказе от него: о принятии мер охраны наследственного имущества; обращаться о выдаче свидетельств о праве на наследство, а кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам. Местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. В случае неправильного определения места открытия наследства возможна ситуация, при которой будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного наследодателя, что, в свою очередь, почти неизбежно может повлечь нарушение прав и законных интересов отдельных наследников. Место последнего постоянного жительства наследодателя может быть подтверждено одним из следующих документов:

* справкой жилищно-эксплуатационной организации;

* справкой органа исполнительной власти (администрации);

* справкой с места работы умершего о месте его жительства;

* справкой адресного бюро (ранее - о прописке, в настоящее время - о регистрации гражданина по месту его жительства);

* справкой жилищного либо жилищно-строительного кооператива;

* выпиской из домовой книги;

* справкой рай(гор)военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на воинскую службу;

* решением суда об установлении факта места открытия наследства.

Местом открытия наследства является именно постоянное (не временное) место жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное время вне места постоянного жительства. Так, после смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, обучающихся в вузах, средних специальных учебных заведениях, учебных заведениях системы профессионально-технического образования, находящихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение. Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признается последнее постоянное место жительства до ареста. Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу за границей и не имевших в России постоянного места жительства, определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части. В этом случае нотариус истребует справку райвоенкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительства в Российской Федерации он не имел и находился за границей. Свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, постоянно проживавшего за границей, может выдать консул РФ, если по закону государства пребывания это не относится к исключительной компетенции государства пребывания. В случаях, когда место жительства наследодателя действительно неизвестно, местом открытия наследства является место нахождения наследственного имущества (место нахождения дома, квартиры или иного недвижимого имущества; место постановки на учет автомототранспортного средства; место нахождения банка, в котором открыт счет, на имя наследодателя, и т.п.). Если имущество наследодателя находится в разных местах - местом открытия наследства считается место нахождения основной части наследственного имущества. Важно отметить, что наследственные дела оформляются по месту нахождения наследственного имущества лишь при условии, что место жительства наследодателя действительно неизвестно. В случаях, когда место жительства наследодателя известно наследникам (а возможно, и самому нотариусу), но они просто не могут по каким-либо причинам подтвердить его документально, им следует рекомендовать в суде установить факт места открытия наследства в порядке ст. 247 ГПК РСФСР. Известные особенности в определении места открытия наследства существуют в отношении оформления наследственных дел после смерти наследодателей, постоянно проживавших за пределами Российской Федерации, в частности в одной из стран СНГ. В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти. Производство по делам о наследовании недвижимого имущества компетентны вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой находится имущество. При этом право наследования движимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой наследодатель имел постоянное место жительства. Наследование же недвижимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится это имущество. Частью второй ст. 1115 определено, что, если последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами Российской Федерации, местом открытия наследства признается место нахождения наследства в Российской Федерации. В последнем случае, если наследство, находящееся в Российской Федерации, расположено в разных местах, местом его открытия является место нахождения входящего в наследство недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. При этом ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. Эти положения имеют важное практическое значение. Однако, в Законе не установлен порядок процессуальных действий по определению конкретного места открытия наследства в случае вхождения в его состав имущества, расположенного в разных местах: это может привести на практике к различному разрешению вопросов о том, каким образом, по каким основаниям и кем будет определяться наиболее ценная часть имущества, что в свою очередь может повлечь нарушение прав и законных интересов одних наследников и создать преимущества для других, ранее успевших заявить о намерении принять наследство по месту нахождения не наиболее ценной части имущества. Только законодательное решение этих вопросов, может быть гарантией соблюдения интересов наследников. В противном случае следует считать, что при решении этих вопросов нотариусам необходимо руководствоваться сложившейся практикой оформления наследственных прав.


Описание предмета: «Гражданское право»

Гражданское право - отрасль права, регулирующая имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения участников гражданского оборота: граждан между собой, граждан и организаций и организаций между собой.

Литература

  1. Наследственное право. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 288 с.
  2. С.П. Гришаев. Наследственное право. – М.: Проспект, 2013. – 182 с.
  3. С.П. Гришаев. Наследственное право. – М.: Проспект, 2013. – 182 с.
  4. Программирование на С++. – М.: Корона-Принт, Альтекс - А, 2003. – 512 с.
  5. Т.А. Рассецкая. Наследственное право. – М.: Приор-издат, 2004. – 96 с.
  6. Н.Литвиненко. Технология программирования на C++. Начальный курс. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 288 с.
  7. М.Б. Смоленский, С.Ю. Акопян. Наследственное право. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 256 с.
  8. Семейное право. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2009. – 336 с.
  9. Р.Ю. Закиров, Я.С. Гришина, М.М. Махмутова. Наследственное право. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 288 с.
  10. Г.Р. Мутовин. Клиническая генетика. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 832 с.
  11. Ю.Н. Козлов, Н.М. Костомахин. Генетика и селекция сельскохозяйственных животных. – М.: КолосС, 2009. – 264 с.
  12. Семейное право. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2010. – 336 с.
  13. В.Н. Яковлев. Древнеримское частное право и современное российское гражданское право. – М.: , 2010. – 960 с.
  14. М.Б. Смоленский, Е.Е. Тонков, М.В. Мархгейм, О.В. Котарева. Наследственное право. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 256 с.
  15. И.Б. Новицкий. Римское право. – М.: Юрайт, 2011. – 304 с.
  16. Дмитрий Чудинов. Наследство в России. Игра по правилам и без. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 176 с.
  17. Фарида Бунятова. Наследование по завещанию в российском и французском гражданском праве. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 172 с.


Образцы работ

Тема и предметТип и объем работы
Основные понятия наследственного права
Правоведение
Курсовая работа
31 стр.
Наследование по завещанию
Гражданское право
Диплом
111 стр.
Особенности правового регулирования наследования
Гражданское право
Диплом
106 стр.
Наследования по завещанию
Наследственное право
Диплом
90 стр.



Задайте свой вопрос по вашей проблеме

Гладышева Марина Михайловна

marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.

Внимание!

Банк рефератов, курсовых и дипломных работ содержит тексты, предназначенные только для ознакомления. Если Вы хотите каким-либо образом использовать указанные материалы, Вам следует обратиться к автору работы. Администрация сайта комментариев к работам, размещенным в банке рефератов, и разрешения на использование текстов целиком или каких-либо их частей не дает.

Мы не являемся авторами данных текстов, не пользуемся ими в своей деятельности и не продаем данные материалы за деньги. Мы принимаем претензии от авторов, чьи работы были добавлены в наш банк рефератов посетителями сайта без указания авторства текстов, и удаляем данные материалы по первому требованию.

Контакты
marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.
Поделиться
Мы в социальных сетях
Реклама



Отзывы
Ольга, 04.04
Преподаватель ответила, что очень довольна работой! Менять больше ничего не нужно